Войти
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Поиск
Я хочу, чтобы можно было отрезать язык всякому адвокату, который употребил его против правительства.
 
Наполеон I
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 465 След.
208 ГПК: Индексация присужденных сумм..
 
**КОММЕНТАРИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2025 Г. № 66-КГ25-10-К8: ИНДЕКСАЦИЯ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ ПРИ ИЗЪЯТИИ НЕДВИЖИМОСТИ**

*Аннотация: В статье анализируется правовая позиция Верховного Суда РФ, касающаяся применения института индексации присужденных денежных сумм (ст. 208 ГПК РФ) к отношениям, возникающим при изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. Автор рассматривает противоречивые подходы судов различных инстанций и значение сформулированных ВС РФ правовых позиций для единообразия судебной практики.*

**Ключевые слова:** изъятие недвижимости, выкупная цена, возмещение, индексация, статья 208 ГПК РФ, статья 32 ЖК РФ, Верховный Суд РФ.

---

**Фабула дела и предмет спора**

Основанием для рассмотрения дела в Верховном Суде РФ послужил длительный спор между собственниками жилого помещения (Черненко Н.Г. и Черненко Е.В.) и ООО «Союз» при участии администрации г. Иркутска. Первоначальным решением суда, впоследствии измененным апелляционной инстанцией, было удовлетворено требование об изъятии квартиры истцов для муниципальных нужд. За собственниками была признана сумма возмещения в размере 5 731 396,29 руб.

После получения исполнительного листа и возбуждения исполнительного производства указанная сумма была выплачена ответчиком. Однако, считая, что за время между вынесением судебного решения и его фактическим исполнением их законные интересы были нарушены инфляционными процессами, собственники обратились в суд с заявлением об индексации присужденной суммы на основании ст. 208 ГПК РФ.

**Позиции судов нижестоящих инстанций**

Суды трех инстанций — первой (Свердловский районный суд г. Иркутска), апелляционной (Иркутский областной суд) и кассационной (Восьмой кассационный суд общей юрисдикции) — заняли единую позицию и отказали в удовлетворении заявления.

* **Позиция судов первой и апелляционной инстанций** сводилась к формальному толкованию норм процессуального права. Суды указали, что положения ст. 208 ГПК РФ о индексации **присужденных** денежных сумм в данном случае неприменимы, поскольку решением суда по иску об изъятии жилого помещения денежные средства истцам не присуждались, а лишь **определялся размер выкупной цены** (возмещения). По мнению этих судов, такое определение стоимости не тождественно присуждению денег в рамках обязательственных правоотношений.

* **Позиция Восьмого кассационного суда общей юрисдикции**, оставившего предыдущие судебные акты без изменения, дополнительно аргументировалась ссылкой на бюджетное законодательство. Суд указал, что длительного неисполнения судебного акта не было, а сроки его исполнения, установленные **п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ**, были соблюдены. Данный аргумент, однако, не учитывал, что взыскание производилось не за счет бюджетных средств, а с частного юридического лица — ООО «Союз».

Таким образом, сложилась судебная практика, в рамках которой собственники лишались права на компенсацию инфляционных потерь, понесенных в период между судебным определением размера возмещения и его реальной выплатой.

**Правовая позиция Верховного Суда РФ**

Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу собственников, не согласился с выводами нижестоящих судов и отменил все принятые по делу судебные акты, направив дело на новое рассмотрение. Правовая позиция ВС РФ основана на следующих ключевых аргументах:

1. **Системное толкование норм материального и процессуального права.** ВС РФ указал, что решение суда об изъятии жилого помещения и определении размера возмещения не может рассматриваться в отрыве от своей правовой сути. Ссылаясь на **ч. 6 ст. 32 Жилищного кодекса РФ**, Суд подчеркнул, что принудительное изъятие имущества допустимо лишь при условии **предварительного и равноценного возмещения**. Резолютивная часть такого решения, как разъяснено в п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14, должна содержать прямое указание на выплату собственнику денежной компенсации. Следовательно, определение судом конкретной денежной суммы, подлежащей выплате, является **актом присуждения денежных средств** в рамках особого вида обязательственных отношений, возникающих при изъятии недвижимости.

2. **Установление факта присуждения денежных средств.** ВС РФ констатировал, что сам факт выдачи исполнительного листа и возбуждения на его основании исполнительного производства против ООО «Союз» однозначно подтверждает денежный характер обязательства, возложенного на него судебным решением. Таким образом, довод нижестоящих судов о том, что денежные средства не присуждались, был опровергнут материалами дела.

3. **Некорректность применения бюджетного законодательства.** ВС РФ признал ошибочной ссылку кассационного суда на нормы Бюджетного кодекса, указав, что взыскание производилось с коммерческой организации на основании договора о развитии территории, а не за счет средств публично-правового образования. Следовательно, специальный режим исполнения судебных актов за счет казны в данном случае не применялся.

4. **Обеспечение цели справедливой компенсации.** В своей позиции ВС РФ сослался на правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой несвоевременное исполнение судебного акта требует справедливой компенсации. Статья 208 ГПК РФ, как отметил Суд, является тем упрощенным процессуальным механизмом, который призван компенсировать взыскателю финансовые потери, вызванные инфляцией и задержкой в исполнении судебного решения. Отказ в его применении лишает собственника гарантии **реальной равноценности** возмещения.

**Заключение и значение правовой позиции**

Определение Верховного Суда РФ по данному делу имеет принципиальное значение для унификации судебной практики. ВС РФ устранил формалистический подход, при котором суды противопоставляли «определение размера возмещения» и «присуждение денежных средств».

Сформулированная позиция подтверждает, что **любое судебное решение, обязывающее одну сторону выплатить другой денежную сумму в принудительном порядке (включая возмещение при изъятии недвижимости), порождает право на индексацию этой суммы в случае задержки ее исполнения**. Это укрепляет конституционные гарантии права собственности и обеспечивает практическую реализацию принципа равноценного возмещения, закрепленного в жилищном законодательстве.

Данное дело служит важным ориентиром для адвокатов и представителей, указывая на необходимость обжалования подобных отказов в индексации с прямой ссылкой на правовую позицию Верховного Суда РФ.

https://vsrf.ru/lk/practice/stor_pdf/2495412
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
ст. 222 ГК РФ: самовольная постройка
 
ВС вновь напомнил, что снос самовольной постройки является крайней мерой ответственности
17 октября 2025 Адвокатская газета



Он подчеркнул, что эта мера необходима, когда устранение последствий нарушения невозможно иным способом, сохранение самовольной постройки нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и такие нарушения неустранимы.

По мнению одного из экспертов «АГ», в последние годы наблюдается смягчение позиции государства относительно самовольных построек, все чаще в судебных актах стала звучать фраза о том, что «снос является крайней мерой». Другая заметила, что в этом деле две нижестоящие судебные инстанции не обосновали, почему выводы экспертного заключения не будут положены в основание судебного акта.

30 сентября Верховный Суд вынес Определение по делу № 18-КГ25-256-К4, в котором он, в частности, напомнил, что для определения последствий возведения самовольной постройки юридически значимым обстоятельством является установление факта неустранимости допущенных при ее возведении нарушений либо возможности приведения этого объекта в соответствие с установленными требованиями.


© https://www.lawnow.ru/articles/2009-10-18-09-27-43/vs-vnov-napomnil-chto-snos-samovolnoy-postroyki-yavlyaetsya-krayney-meroy-otvetstvennosti/

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
11-я Красноармейская 7: аммиак и все, все, все...
 
Похоже мы выйдем на повторную экспертизу уже на стадии апелляции... =)
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
11-я Красноармейская 7: аммиак и все, все, все...
 
Центр доступного жилья лишил петербурженку квартиры после жалоб на аммиак

21 июля 2025

Лев Годованник

Экспертиза вредных веществ в опасных для здоровья концентрациях в квартире на 11–й Красноармейской не нашла.

Суд лишил квартиры женщину, которая приобрела её у АО "Санкт–Петербургский центр доступного жилья" и требовала компенсацию за вредные вещества в воздухе, и отказал в такой же компенсации её соседке.

Подконтрольный Смольному Центр доступного жилья (ЦДЖ) успешно завершил первый раунд судебной борьбы с двумя покупательницами своих квартир в доме №7А по 11–й Красноармейской улице.

Заболели сами

Ленинский районный суд Петербурга 16 июля отказался удовлетворять требования Милены И., которая пыталась заставить ЦДЖ расторгнуть договор купли–продажи квартиры и выплатить ей почти 50 млн рублей. Она приобрела квартиру в октябре 2022 года за 9,8 млн рублей в рассрочку на 240 месяцев за счёт участия в программе "Молодёжи — доступное жильё" (см. "ДП" от 13.03.2024).

Женщина утверждает, что спустя примерно год после заселения у неё были выявлены заболевания, которые сама она связывает с наличием в воздухе новой квартиры ядовитых веществ — прежде всего аммиака и формальдегида.

В суд она обратилась после того, как сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт–Петербурге и Ленинградской области" (структура Роспотребнадзора) провели по её заказу соответствующие лабораторные исследования.

В начале июня тот же суд отказался удовлетворять аналогичный иск Марианны А., соседки Милены И. Марианна А. требовала от ЦДЖ не только расторжения договора купли–продажи квартиры, тоже приобретённой в рассрочку в рамках программы "Молодёжи — доступное жильё", но и 1,9 млрд рублей. В эту сумму входят возврат суммы, уплаченной по договору купли–продажи квартиры, связанные со сделкой убытки, моральный вред, уже понесённые расходы на лечение, компенсация затрат на наём другой квартиры, в которую она с ребёнком уехала из "аммиачной", затраты на будущее лечение и неустойка, определённая законом о защите прав потребителей. Она пыталась доказать, что из–за наличия в квартире вредных веществ серьёзно заболела.
По словам представляющего интересы обеих женщин адвоката Антона Лебедева, причиной отказа в обоих случаях стала назначенная судом экспертиза, которую провели сотрудники АНО "Центр судебной экспертизы “ПетроЭксперт”". Экспертиза констатировала очень незначительное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в обеих квартирах и полное отсутствие причинно–следственной связи между ними и болезнями Милены И. и Марианны А.

Сотрудники "ПетроЭксперта" сравнили концентрации выявленных в результате исследования вредных веществ в воздухе квартиры Марианны А. с предельно допустимыми максимальными разовыми концентрациями, предполагающими вдыхание не более 20 минут. При обращении в суд женщины сравнивали результаты проведённых по их заказу исследований с установленными санитарными нормами, предельно допустимыми при воздействии не менее года.

Квартиры больше нет

23 июня тот же судья вынес решение о расторжении договора купли–продажи квартиры между Центром доступного жилья и Марианной А. по иску ЦДЖ. В соответствии с этим решением Марианна А. и её ребёнок лишаются права собственности на квартиру и квартира передаётся в собственность ЦДЖ.

ЦДЖ обратился в суд в связи с тем, что после переезда из этой квартиры, которую Марианна А. считает опасной для своего здоровья и здоровья своего ребёнка, она перестала исполнять обязательства по оплате её стоимости, указанные в договоре купли–продажи.

"Как указывает ответчик, основанием для одностороннего прекращения своих обязательств послужили обстоятельства передачи квартиры ненадлежащего качества. Между тем указанные… обстоятельства не являются в силу условий договора, положений Гражданского кодекса РФ основанием для одностороннего прекращения своих обязательств… При таких обстоятельствах ответчиком… ввиду отсутствия оплаты по договору купли–продажи существенно нарушены условия заключённого между сторонами договора", — написал судья в этом решении.

В ответ на это Марианна А. добилась наложения ареста на квартиру до вступления в законную силу решения о её передаче в собственность ЦДЖ.
На сайте Ленинского суда видно, что 4 июля апелляционная жалоба женщины на это решение принята к рассмотрению. 3 июля суд принял к рассмотрению жалобу Марианны А. и на решение об отказе в удовлетворении её иска против ЦДЖ.

По словам адвоката Антона Лебедева, решение суда об отказе в удовлетворении требований Милены И. он тоже будет обжаловать.

"Ошибка — ставить всё на победу в суде"

Антон Лебедев говорит, что планирует продолжить защищать интересы обеих женщин в противостоянии с Центром доступного жилья.

"Я нисколько не жалею, что взялся за эти дела, а причиной проигрышей их в первой инстанции стало нежелание суда давать оценку протоколам лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, выявивших превышение ПДК вредных веществ в квартирах моих доверительниц. Суд предпочёл не замечать их и рассматривал только результаты назначенной им самим экспертизы. С моей точки зрения, это неправильно, мы работаем, готовимся к апелляции по всем спорам. Мы связываем появившиеся у истцов после проживания в квартирах заболевания с качеством воздуха в квартирах", — говорит адвокат.

Партнёр юридической практики консалтинговой компании "Альтхаус" Александр Арбузов полагает, что в спорах между ЦДЖ и покупательницами его квартир настал момент, когда стоит договариваться.

"Ситуация, как мы видим, складывается не наилучшим образом для покупателей, и постепенно вопрос дальнейших действий переходит в неюридическую плоскость — истцам нужно самим решить: стоит продолжать тяжбы или, может, имеет смысл просить компанию заключить некое мировое соглашение, сохранив за истцом хотя бы квартиру? Ошибкой, как мне представляется, было ставить всё на победу в суде, прекратив платить за квартиру. Ставка имеет высокие шансы не сработать, и истец рискует оказаться в гораздо худшем положении, чем был изначально. Поэтому лично я бы выбрал договариваться", — полагает юрист.
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
ст. 100 ГПК РФ: Взыскание расходов на представителя
 
LawNow.ru: Кассационный суд разъяснил критерии определения разумности судебных расходов, подлежащих взысканию

### **Кассационный суд разъяснил критерии определения разумности судебных расходов, подлежащих взысканию**

Кассационный суд указал, что ввиду отсутствия законодательно установленных критериев разумных пределов судебных расходов, вопрос об их определении относится к усмотрению суда на основании норм арбитражного процессуального законодательства. Одним из ключевых критериев при этом является стоимость услуг адвокатов, действующих в соответствующем регионе.

#### **Фабула дела**

Истец, чьи исковые требования были частично удовлетворены судами первой и апелляционной инстанций, обратился с заявлением о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере **421 500 рублей**.

#### **Позиции судов первой и апелляционной инстанций**

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, заявление о взыскании судебных расходов было удовлетворено частично. С ответчика в пользу истца взыскано **241 500 рублей**, в удовлетворении остальной части заявления отказано.

#### **Позиция суда кассационной инстанции**

В соответствии со **ст. 286 АПК РФ**, суд кассационной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемых судебных актов в пределах доводов кассационной жалобы.

Как установлено материалами дела, **14.12.2020** между адвокатом и заявителем было заключено соглашение об оказании юридической помощи № **12/12**, в соответствии с которым адвокат принял на себя обязательство по оказанию юридических услуг, включая инициирование и сопровождение дела по иску об обеспечении доступа в технические помещения и установлении порядка пользования нежилым помещением (п. 1.2 соглашения).

Согласно **п. 3.1 соглашения**, расчеты между сторонами осуществлялись на основании актов об оказании юридических услуг и счетов на оплату. Цена услуг определялась тарифами, согласованными в приложении № 1 к договору. Дополнительно был предусмотрен гонорар успеха в размере **150 000 рублей** (п. 3.6 соглашения).

Факт оказания услуг подтверждается актами № **01/2022 от 01.12.2022** и № **09/03/2023**, а факт их оплаты – платежными поручениями № **9 от 07.12.2022 (241 500 руб.)**, № **10 от 07.12.2022 (150 000 руб.)**, а также распиской о получении денежных средств от **10.03.2023 (30 000 руб.)**.

#### **Правовое обоснование**

В соответствии со **ст. 101 АПК РФ**, судебные расходы включают государственную пошлину и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела. Согласно **ст. 106 АПК РФ**, к судебным издержкам относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей.

**Часть 1 ст. 110 АПК РФ** устанавливает, что судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны в пользу лица, в чью пользу принят судебный акт.

В соответствии с **п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 1**, заявитель обязан доказать факт несения расходов и их связь с рассматриваемым делом. При этом, как указано в **п. 11** данного постановления, суд не вправе произвольно уменьшать размер взыскиваемых расходов, если противоположная сторона не заявляет возражений и не доказывает их чрезмерность.

Однако, в целях обеспечения справедливого судебного разбирательства (**ст. 2, 35 ГПК РФ; ст. 3, 45 КАС РФ; ст. 2, 41 АПК РФ**), суд вправе снизить размер взыскиваемых расходов, если их сумма является явно неразумной.

**Часть 2 ст. 110 АПК РФ** предусматривает взыскание расходов на представителя в **разумных пределах**. Поскольку законодатель не установил конкретных критериев разумности, данный вопрос отнесен к усмотрению суда.

Как указано в **п. 20 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 82 от 13.08.2004**, одним из критериев разумности является стоимость аналогичных услуг адвокатов в соответствующем регионе.

#### **Выводы суда**

Оценив представленные доказательства, суды первой и апелляционной инстанций, учитывая объем и сложность работы представителя, время, затраченное на подготовку материалов, а также минимальные ставки вознаграждения адвокатов Курской области, пришли к обоснованному выводу о разумности взыскания **241 500 рублей**. Оснований для пересмотра данной оценки у кассационного суда не имеется.

#### **Отклонение доводов о пропорциональном распределении расходов**

Заявитель ссылался на необходимость пропорционального распределения расходов в связи с частичным удовлетворением иска. Однако суд апелляционной инстанции правомерно отклонил данный довод, сославшись на **Постановление Президиума ВАС РФ № 7959/08 от 13.11.2008**, **п. 21 Постановления Пленума № 1** и **п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ № 46 от 11.07.2014**, согласно которым правила о пропорциональном распределении расходов не применяются по делам неимущественного характера.

Таким образом, поскольку требования истца носили неимущественный характер, суды обоснованно отказали в применении пропорционального распределения расходов.

#### **Заключение**

Доводы кассационной жалобы были предметом рассмотрения нижестоящих судов и получили надлежащую оценку. Оснований для отмены судебных актов в порядке **ст. 286, ч. 2 ст. 287 АПК РФ** не установлено.

**Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.10.2023 № Ф10-11/2023 по делу № А35-831/2021** оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Раздел имущества супругов: судебная практика...
 
ВС: разъяснены критерии отнесения имущества к общему при разделе между супругами

Краткая правовая позиция: Верховный суд РФ указал, что имущество, формально приобретенное на средства третьего лица (родителя), может быть признано общим имуществом супругов, если будет доказано, что первоначальным источником средств являлись общие деньги супругов. Суды обязаны проверять истинное происхождение денежных средств, а не только формальные договоры.

Ключевой вывод: Решение нижестоящих судов отменено, дело направлено на новое рассмотрение для установления всех фактических обстоятельств денежных переводов между супругами и их родственниками.

Фабула дела

После расторжения брака между И.Г.Д. (истица) и И.А.А. (ответчик) возник спор о разделе имущества. Ключевой point of contention — две однокомнатные квартиры, приобретенные на имя И.А.А. в период брака.

Ответчик утверждал, что квартиры куплены на личные средства его матери (И.Р.П.), которая предоставила ему деньги по договору беспроцентного займа. После развода он погасил этот долг, передав квартиры матери по соглашению об отступного. Таким образом, по его мнению, квартиры никогда не являлись совместной собственностью.

Истица требовала признать квартиры общим имуществом и взыскать компенсацию, утверждая, что ответчик распорядился ими без её согласия.

Позиция судов первой, апелляционной и кассационной инстанций

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истицы, приняв во внимание формальные доказательства:

  • Наличие договоров займа между И.А.А. и его матерью.
  • Наличие соглашения об отступном.
  • Отсутствие со стороны истицы иска о признании этих сделок недействительными.

Суды concluded, что денежные средства на приобретение квартир изначально принадлежали матери и не являлись общими средствами супругов.

Правовая позиция Верховного Суда РФ

ВС РФ не согласился с выводами нижестоящих инстанций, указав на существенные нарушения норм материального и процессуального права.

1. Игнорирование принципа презумпции общности имущества.
Суды не применили ст. 34 СК РФ, устанавливающую, что любое имущество, нажитое в период брака, считается совместной собственностью супругов. Бремя доказывания обратного (что имущество приобретено на личные средства одного из супругов) лежит на том, кто на это ссылается (ст. 56 ГПК РФ). Ответчик не представил бесспорных доказательств того, что деньги матери не были изначально получены от него.

2. Неисследование фактической природы денежных потоков.
ВС РФ обратил внимание на ключевые доказательства, оставленные без правовой оценки:

  • За несколько месяцев до покупки квартир И.А.А. перевел своей матери 3 530 000 рублей с своих банковских счетов.
  • Эти счета пополнялись в период брака, а значит, данные средства по умолчанию признавались общими.

ВС РФ указал, что суды обязаны были установить истинную цель этих переводов и проверить финансовую состоятельность матери на предмет возможности самостоятельного предоставления такой крупной суммы. Возник обоснованный вопрос: не являлись ли последующие "займы" просто возвратом ранее переданных ей общих средств супругов?

3. Нарушение правил распоряжения совместной собственностью.
Суды не учли последствий возможного несогласованного распоряжения общим имуществом. Если будет установлено, что квартиры приобретались на общие деньги, то их последующая передача матери без согласия супруги является нарушением ст. 35 СК РФ. В этом случае при разделе подлежит учету стоимость этого имущества (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 15).

4. Отсутствие необходимости оспаривать сделки.
ВС РФ подчеркнул, что истица вправе требовать учета стоимости имущества при разделе, не оспаривая сами сделки (договоры займа и отступного). Это самостоятельное требование, вытекающее из нарушения её имущественных прав.

Значение решения и итоги

Верховный Суд отменил судебные акты в части, касающейся раздела квартир, и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Правовое значение решения:

  • Установление высокого стандарта доказывания: Заявления о том, что имущество куплено на "личные средства" родителей, должны подкрепляться полным и всесторонним анализом финансовых операций между сторонами.
  • Приоритет содержания над формой: Суды не должны ограничиваться формальной проверкой договоров (займа, отступного). Они обязаны исследовать экономическую сущность сделок и истинное происхождение денежных средств.
  • Защита имущественных прав супруга: Решение усиливает защиту прав того супруга, который не участвовал в сделках, но чьи интересы были затронуты.

Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2024 г. по делу № 57-КГ24-1-К1

С уважением, адвокат Антон Лебедев

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
ст. 222 ГК РФ: самовольная постройка
 
Кассация: когда самострой не легализовать

### **Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.06.2022 № Ф10-1801/2022**

**О правовых основаниях отказа в признании права собственности на самовольную постройку**

#### **Ключевые правовые позиции**

1. **Критерии самовольной постройки (ст. 222 ГК РФ)**

Объект признается самовольной постройкой, если:

- возведен на участке, **не предоставленном в установленном порядке**;

- **нарушены** градостроительные, строительные нормы или требования к разрешенному использованию земли;

- отсутствует **разрешение на строительство** (ст. 51 ГрК РФ).

2. **Условия легализации постройки (п. 3 ст. 222 ГК РФ)**

Суд может признать право собственности при одновременном соблюдении:

- наличия **прав на земельный участок**, допускающих строительство;

- соответствия объекта **техническим и safety-требованиям** на момент обращения в суд;

- отсутствия **угрозы жизни/здоровью граждан** и нарушения прав третьих лиц.

3. **Обязанность доказывания**

Лицо, претендующее на легализацию, должно подтвердить:

- **попытки получения разрешительной документации** до/во время строительства;

- **отсутствие вины** в отказе уполномоченных органов (п. 26 Постановления Пленумов ВС и ВАС № 10/22).

---

#### **Фабула дела**

Администрация обратилась с иском о сносе объекта незавершенного строительства (площадь 1 264 м²), возведенного Ответчиком **без разрешения**. Встречно Ответчик требовал признать право собственности.

#### **Выводы судов**

1. **Первая и апелляционная инстанции** отказали в удовлетворении встречного иска, указав на:

- отсутствие разрешения на строительство;

- **несоответствие** объекта противопожарным и санитарным нормам (экспертизы подтвердили угрозу безопасности);

- **непредпринятие мер** Ответчиком для легализации до начала строительства.

2. **Кассационный суд** поддержал нижестоящие инстанции, подчеркнув:

- **Бремя легализации** лежит на застройщике. Отсутствие попыток получить разрешение **исключает** применение п. 3 ст. 222 ГК РФ.

- **Экспертные заключения** (пожарная/строительная безопасность) являются допустимыми доказательствами (ст. 71, 82 АПК РФ). Повторная экспертиза не требуется при однозначности выводов.

- **Изменение зонирования post factum** не влияет на правовую оценку изначально самовольного строительства.

---

#### **Правовые последствия**

- **Отказ в признании права собственности** обоснован при:

- системном **игнорировании** разрешительного порядка;

- **неустранимых** нарушениях норм безопасности.

- **Снос** — единственный правовой исход для объектов, создающих угрозу (п. 2 ст. 222 ГК РФ).

**Постановление оставлено без изменения.**

*(Постановление АС Центрального округа от 15.06.2022 № Ф10-1801/2022 по делу № А54-5897/2019)*

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
11-я Красноармейская 7: аммиак и все, все, все...
 
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о результатах двух судебных процессов, касающихся состояния жилья в доме №7 по 11-ой Красноармейской улице.

09.08.2025

Понимая озабоченность некоторых наших клиентов, в частности участников программы «Доступное жилье», приобретших квартиры в доме №7 по 11-ой Красноармейской улице, информируем Вас о результатах двух судебных процессов, в рамках одного из которых были заявлены исковые требования в размере около 1.9 миллиардов рублей, а другого – около 500 миллионов.

В обоих случаях суд в полном объеме отказал в удовлетворении заявленных исковых требований. Напомним, что в обоих судебных процессах суть исков была абсолютно идентична: истцы требовали беспрецедентных выплат, обвинив АО МКК «СПб ЦДЖ» в нарушении прав потребителей и причинении вреда здоровью.

По словам обеих истиц, проживание в купленных квартирах привело к серьезным проблемам со здоровьем у них и членов их семей из-за якобы плохих экологических условий: низкого качества воздуха и наличия повышенных концентраций токсичных веществ, таких как аммиак, формальдегид, сероводород и свинец.

В ходе двух судебных процессов были назначены комплексные судебные экологические и медицинские экспертизы. Ни в первом, ни во втором случае не были обнаружены превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. В рамках медицинской экспертизы во втором судебном деле наличие заболевания у истицы даже не подтвердилось.

23 июня 2025 года Ленинским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено отдельное решение о расторжении заключенного договора купли-продажи квартиры с рассрочкой платежей между Центром и истицей. Также в настоящее время осуществляется процедура взыскания понесенных судебных расходов, включающих оплату комплексной судебной экспертизы стоимостью порядка 600 тысяч рублей каждая, за счет проигравших сторон.

https://gorcenter.spb.ru/press/rezultat-sudebnyh-processov

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Договор подряда: согласованность предмета договора
 
ВС: незаключенность договора подряда не освобождает от оплаты работ

Будет опубликовано 29 октября в 13:09
**Определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2025 г. № 18-КГ24-368-К4**

**О применении норм о подряде при незаключенности договора и обязанности заказчика оплатить фактически принятые работы**

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по иску ООО "Деним" к Г.В.В. о взыскании стоимости выполненных строительных работ, пришла к следующим выводам.

### **Правовая позиция Верховного Суда**

В соответствии с **п. 1 ст. 702 ГК РФ** договор подряда предполагает, что подрядчик обязуется выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик — принять и оплатить его.

Согласно **п. 1 ст. 432 ГК РФ**, договор считается заключенным при достижении соглашения по всем существенным условиям. Для договора подряда таковыми являются **предмет** (вид и объем работ) и **сроки выполнения** (**ст. 702, 708 ГК РФ**).

Однако, как разъяснено в **п. 3 ст. 432 ГК РФ**, если сторона приняла исполнение или иным образом подтвердила действие договора, она не вправе ссылаться на его незаключенность, если это противоречит принципу добросовестности.

Аналогичная позиция изложена в **п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49**: если работы выполнены до согласования всех существенных условий, но приняты заказчиком, к отношениям сторон применяются правила о подряде.

Таким образом, **незаключенность договора подряда не освобождает заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные и принятые работы**, при условии, что они имеют для него **потребительскую ценность** и могут быть использованы.

### **Анализ судебных актов по делу**

1. **Суд первой инстанции** отказал в иске, посчитав, что истец не доказал заключение договора и согласование его условий.

2. **Апелляционный суд** отменил это решение, указав на наличие правоотношений, подтвержденных документами, направленными ответчику. Однако он не установил, был ли результат работ согласован и принят ответчиком.

3. **Кассационный суд** поддержал выводы апелляции.

Верховный Суд отметил, что:

- Суд апелляционной инстанции **не дал оценки** заключению судебной экспертизы, не рассмотрел вопрос о назначении повторной экспертизы (**ст. 87 ГПК РФ**).

- Не установил, **использует ли ответчик результат работ** и имеет ли он для него ценность.

- Не привлек к участию **собственника земельного участка**, на котором выполнялись работы.

### **Выводы**

Допущенные нарушения являются **существенными** и влекут отмену судебных актов. Дело направлено на **новое рассмотрение** в апелляцию.

**Определение ВС РФ подтверждает:**

✔ Даже при незаключенности договора подряда заказчик обязан оплатить работы, если они **фактически выполнены, приняты и могут быть использованы**.

✔ Суды должны **тщательно оценивать доказательства**, включая экспертные заключения, и соблюдать требования **ст. 67, 86, 87 ГПК РФ**.

✔ Недобросовестное уклонение от оплаты принятых работ **недопустимо**.

*(Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2025 № 18-КГ24-368-К4, УИД 23RS0004-01-2022-002829-39)*
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Договор подряда...
 
ВС: незаключенность договора подряда не освобождает от оплаты работ

Будет опубликовано 29 октября в 13:09
**Определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2025 г. № 18-КГ24-368-К4**

**О применении норм о подряде при незаключенности договора и обязанности заказчика оплатить фактически принятые работы**

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по иску ООО "Деним" к Г.В.В. о взыскании стоимости выполненных строительных работ, пришла к следующим выводам.

### **Правовая позиция Верховного Суда**

В соответствии с **п. 1 ст. 702 ГК РФ** договор подряда предполагает, что подрядчик обязуется выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик — принять и оплатить его.

Согласно **п. 1 ст. 432 ГК РФ**, договор считается заключенным при достижении соглашения по всем существенным условиям. Для договора подряда таковыми являются **предмет** (вид и объем работ) и **сроки выполнения** (**ст. 702, 708 ГК РФ**).

Однако, как разъяснено в **п. 3 ст. 432 ГК РФ**, если сторона приняла исполнение или иным образом подтвердила действие договора, она не вправе ссылаться на его незаключенность, если это противоречит принципу добросовестности.

Аналогичная позиция изложена в **п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49**: если работы выполнены до согласования всех существенных условий, но приняты заказчиком, к отношениям сторон применяются правила о подряде.

Таким образом, **незаключенность договора подряда не освобождает заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные и принятые работы**, при условии, что они имеют для него **потребительскую ценность** и могут быть использованы.

### **Анализ судебных актов по делу**

1. **Суд первой инстанции** отказал в иске, посчитав, что истец не доказал заключение договора и согласование его условий.

2. **Апелляционный суд** отменил это решение, указав на наличие правоотношений, подтвержденных документами, направленными ответчику. Однако он не установил, был ли результат работ согласован и принят ответчиком.

3. **Кассационный суд** поддержал выводы апелляции.

Верховный Суд отметил, что:

- Суд апелляционной инстанции **не дал оценки** заключению судебной экспертизы, не рассмотрел вопрос о назначении повторной экспертизы (**ст. 87 ГПК РФ**).

- Не установил, **использует ли ответчик результат работ** и имеет ли он для него ценность.

- Не привлек к участию **собственника земельного участка**, на котором выполнялись работы.

### **Выводы**

Допущенные нарушения являются **существенными** и влекут отмену судебных актов. Дело направлено на **новое рассмотрение** в апелляцию.

**Определение ВС РФ подтверждает:**

✔ Даже при незаключенности договора подряда заказчик обязан оплатить работы, если они **фактически выполнены, приняты и могут быть использованы**.

✔ Суды должны **тщательно оценивать доказательства**, включая экспертные заключения, и соблюдать требования **ст. 67, 86, 87 ГПК РФ**.

✔ Недобросовестное уклонение от оплаты принятых работ **недопустимо**.

*(Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2025 № 18-КГ24-368-К4, УИД 23RS0004-01-2022-002829-39)*
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 465 След.